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侵犯著作权行为的民事责任都有哪些具体规定呢?
作者:陕西满瑞知识产权代理有限公司 时间:2023-09-10 08:06:25
软著权可以有几个著作人
1、软件著作权不限人数,独立开发完成软件的自然人或通过合同约定、继承、受让而承受软件著作权的自然人都可以成为著作权人。
2、软件著作权如果是合作开发的,需协商确定一名著作权人作为代表办理。
3、各著作权人意见不符时,各著权人都有权在不损害其他著作权人利益的前提下申请登记,登记时应当列出其他著作权人。
所以软件著作权对于著作权人的人数没有限制,通俗说,几个著作权人都是可行的。
侵犯他人著作权行为,应当根据情况承担停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响等民事责任。那么这些侵犯著作权行为的民事责任都有哪些具体规定呢?涉及著作权侵权行为赔偿损失又是如何计算呢?侵犯著作权行为的民事责任:
停止侵害停止侵害,又被称为禁令救济,是最常见的制止侵权行为的救济方式。对于正在实施的侵犯著作权、邻接权的行为,被侵权人有权要求人民法院责令侵权人立即停止侵权行为,无论侵权人是否具有主观故意或者过失。禁令分为临时禁令和永久禁令。在人民法院判决确认侵权成立之前,责令停止侵害有一定的不确定性,可能因原告败诉而被撤销,因此称作临时禁令;人民法院确认侵权成立后颁发的禁令为永久禁令。临时禁令是一种行为保全措施。我国《著作权法》规定,著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。根据《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2018〕21号),在著作权案件中适用临时禁令,应当综合考量下列因素:
1)申请人的请求是否具有事实基础和法律依据,包括请求保护的知识产权效力是否稳定;
2)不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害;
3)不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害;
4)采取行为保全措施是否损害社会公共利益
;5)其他应当考量的因素。
如果被告停止被诉侵权行为可能有悖公序良俗,或者违反比例原则的,可以不判令停止侵害,但是一般需要根据案件情况酌情从高确定赔偿数额。侵犯著作权行为的民事责任:赔偿损失赔偿损失,是指人民法院确定著作权侵权成立后,判决侵权人对权利人的实际损失进行赔偿,这是一种较普遍适用的带有财产内容的民事责任承担方式。那么如何计算赔偿损失?赔偿损失数额的计算方式如下:
1)侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿。权利人的实际损失,可以根据权利人因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量与权利人发行该复制品单位利润乘积计算。发行减少量难以确定的,按照侵权复制品市场销售量确定。
2)如果权利人的实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。如果权利人就侵权人的违法所得提供了初步证据,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握,且侵权人拒不提供或者提供虚假的账簿、资料,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定违法所得的数额。
3)权利人的实际损失或者侵权人的违法所得均不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予50万元以下的赔偿。
4)人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑作品类型、合理使用费、侵权行为性质、后果等情节综合确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,这一合理开支包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用,以及符合国家有关部门规定的律师费用。侵犯著作权行为的民事责任:赔礼道歉和消除影响对于侵犯著作权人的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权,侵犯表演者的表明表演者身份的权利、保护表演形象不受歪曲的权利的,可要求侵权人承担赔礼道歉、消除影响的民事责任。确定赔礼道歉方式、范围,应当考虑著作人身权及表演者人身权受侵害的方式、程度等因素,并应当与侵权行为造成损害的影响范围相适应。此外,人民法院审理案件,对于侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,可以没收违法所得、侵权复制品以及进行违法活动的财物。
浅谈软件著作权法保护的困境我国和世界上大多数国家,将计算机软件视为作品对待,对其采取著作权的保护形式,不给予专利法的保护。但在实践中,计算机软件的著作权保护受到越来越多的挑战。计算机软件的著作权保护存在的主要问题包括:
第一、著作权法只保护作品的形式,不保护作品的内容。这就意味着软件作品的构思不受保护。而软件作品与传统的文字作品不同,其实质只是一个算法,是数学的逻辑组织,是纯粹的科学原理和抽象的公式,是自然规律的直接反映,不同软件具有相同实质,软件间的区别大部分就在于构思。软件作品的构思不受保护,只有作品的表现形式受保护,即程序代码受保护,但若一软件作者费尽苦心独具匠心编写的程序的构思、创意被他人抄袭,他人利用另一种编程语言翻译;其作品(由于技术进步,可能出现以说明书等文字材料为基础复制软件的事件),按现行著作权法,创作人的脑力无法得到保护。此种情形的发生将令创造者的开发热情大大降低,违背著作权法鼓励创作的初衷。
第二、著作权法只禁止抄袭,并不禁止两份独立创作作品的相似。对二人独立开发出来类似的软件怎样区别;怎么界定他人通过逆向工程分析法开发出的类似软件;对通过修改或改变语言形式制作的抄袭品、仿制品怎样处理,现行著作权法无所适从。善良的软件作品独立开发者的合法权益将极容易受到损害,其症结同样是因为软件构思得不到法律保护。
第三、传统的著作权法只禁止他人为营利而复制享有著作权的作品,但并不禁止他人仅仅为个人使用而复制一份享有著作权的作品,这意味着购买、使用盗版软件并不在法律限制范围,此点正中盗版商、侵权者的下怀。法律不限制便等同于鼓励,盗版市场合法发展,软件作品所有人合法利益也就不可避免地将受到侵害。
第四、著作权的一项重要内容是作者的修改权,即他人无权对版权作品进行修改,而计算机软件需要在使用中不断完善,必然要进行一些修改。依照现行著作权法,修改意味侵权行为的产生,显然不合理。第五,著作权的保护期限为作者生前和死后50年(个人)或者50年(单位),而软件产品更新换代快,寿命短,著作权保护的期限太长,不利于软件产品的优化。所以在实践中,著作权保护期限相对于软件作品起不到规范的作用。
版权和著作权有区别吗没有区别,版权和著作权是一样的,内容是一样的。根据著作权法的规定,著作权包括:著作权包括以下权利:
(1)发表权,即决定作品是否公开的权利;
(2)署名权,即表明作者身份和署名的权利;
(3)修改权,即修改或授权他人修改作品的权利;
(4)保护作品完整性的权利,即保护作品不被歪曲和篡改的权利;
(6)复制权,即通过印刷、复制、拓印、录音、录像、配音、翻拍等方式制作一份或多份作品的权利;
(7)发行权,即以出售或者赠与的方式向公众提供作品原件或者复制品的权利;
(8)租赁权,即许可他人临时使用电影作品或者以类似电影制作方式创作的作品的权利,计算机软件,但计算机软件不是租赁权的主体;
(8)展览权;
(9)表演权;
(10)放映权;
(11)广播权;
(12)信息网络传播权;
(13)制作权;
(14)改编权;
(15)翻译权;
(16)编辑权;
(17)著作权人应享有的其他权利。
著作权和版权有区别吗?著作权和版权有区别吗没有区别,著作权和版权是一回事,著作权中的著作权是版权的方法,但由于翻译等原因有不同意见。下面西安版权登记是一个小系列,带给你著作权和版权。有什么不同吗?著作权和版权的定义是什么的全部内容。
1,著作权和版权有区别吗在中国,版权等于著作权,这没什么区别。著作权方法的原因:
1、民法通则和继承法都使用著作权的说法,认为著作权符合中国现行法律的固定用法。
2.在我国历史上,正式场合称为著作权法,如清朝、北洋政府和民国政府制定的著作权法。
3.从“版权”一词的由来来看,它仅指出版和印刷作品的专有权,使用版权时容易产生误解。人们往往把“版权一词理解为出版者的权利,意思是“版权一切,转载必须调查”,这与本法保护的对象——主要是创作者——大相径庭。
4.从法律制度的角度来看,中国的法律已经比较接受大陆法系的传统,即一般所说的作者权利,并翻译成著作权。著作权和版权有区别吗第二,著作权和版权的定义是什么版权指文学、艺术和科学作品作者享有的权利(包括财产权和人身权)。获取版权有两种方式:自动获取和登记获取。在中国,根据著作权定律,当一项工作完成时,会自动出现版权的情况。所谓的完成是相对而言的。只要创作对象符合作品的法定构成条件,就可以作为作品受到著作权法的保护。理论上,根据其性质,版权可以分为著作权和邻接权。简单地说,著作权是指创造相关精神产品的人,邻接权的概念是指从事或协助传播作品载体的相关行业的参与者,如表演者、音像制品制作者、广播电视台、出版社等。
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